Przeglądana kategoria

znaki towarowe

znaki towarowe

„Mc” i „Mac” zarezerwowane tylko dla McDonald’s

11 sierpnia 2016

W 2010 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM) zarejestrowano unijny znak towarowy „MACCOFFEE”, zgłoszony przez singapurską spółkę Future Enterprises. McDonald’s zażądał unieważnienia znaku towarowego „MACCOFFEE”, powołując się na swój wcześniejszy unijny znak towarowy „McDONALD’s” oraz na 12 innych unijnych znaków towarowych które posiada w odniesieniu do swoich usług, a które składają się z przedrostka „Mc” (np. „McFISH”, „McTOAST”, „McMUFFIN”). EUIPO uwzględnił wniosek McDonald’s i unieważnił znak „MACCOFFEE”. Zwracając uwagę na reputację znaku towarowego McDonald’s EUIPO stwierdził, że odbiorcy mogliby powiązać ze sobą sporne znaki, w związku z czym spółka Future Enterprises mogłaby czerpać nienależną korzyść z renomy znaku towarowego McDonald’s. Future Enterprises nie zgodziła się z tą decyzją oraz wniosła od niej odwołanie.

Sąd Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 5 lipca 2016 r. (sygn. T-518/13) oddalił skargę Future Enterprises, utrzymując w mocy decyzję EUIPO o unieważnieniu unijnego znaku towarowego „MACCOFFEE”.

Sąd wskazał, że unijne znaki towarowe zarejestrowane przez McDonald’s oraz znak towarowy „MACCOFFEE”, ze względu na charakterystyczny przedrostek, wykazują duży stopień fonetycznego i konceptualnego podobieństwa. Sąd, podobnie jak EUIPO, ocenił, że z uwagi na połączenie przedrostka „MAC” z nazwą napoju, które wpływa na specyficzną strukturę oznaczenia, znak „MACCOFFEE” może być przez właściwy krąg odbiorców kojarzony z ze znakami towarowymi McDonald’s, a w konsekwencji odbiorcy mogą dostrzegać pomiędzy kolidującymi znakami towarowymi związek.

Wprawdzie towary i usługi objęte spornymi znakami towarowymi nie są tożsame (McDonald’s – usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, „MACCOFFEE” – produkty żywnościowe i napoje), to istnieje podobieństwo między nimi – produkty oznaczone „MACCOFFEE”, takie jak lody, kanapki czy muffiny, mogą być oferowane w barach szybkiej obsługi. Co więcej, takie usługi gastronomiczne i produkty żywnościowe dotyczą tych samych konsumentów. Co za tym idzie, odbiorcy mogą dostrzec związek pomiędzy wyżej omawianymi znakami towarowymi i skojarzyć wizerunek znaków towarowych McDonald’s z produktami oznaczonymi znakiem „MACCOFFEE”.

Sąd potwierdził stanowisko EUIPO, zgodnie z którym używanie znaku towarowego „MACCOFFEE” stanowi czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaków towarowych zarejestrowanych przez McDonald’s. Istnieje bowiem wysokie prawdopodobieństwo, że używanie znaku „MACCOFFEE” ma na celu korzystanie z prestiżu i atrakcyjności tych znaków, przy czym wysiłek włożony przez McDonald’s w tworzenie swojego wizerunku nie został w żaden sposób wynagrodzony finansowo.

Wyrokiem potwierdzono silną ochronę renomowanych znaków towarowych, w których tworzenie włożono wiele wysiłku i nakładów finansowych.

własność przemysłowa znaki towarowe

Podpis Lecha Wałęsy jako znak towarowy

11 sierpnia 2016
podpis Lecha Wałęsy

W związku z tym, że nie cichną echa wobec współpracy z SB Towarzysza „Bolka” warto w kontekście naszego bloga, odchodząc od zawiłości historycznych wspomnieć, że w dniu 13.03.2015 r. Lech Wałęsa złożył do Urzędu Patentowego wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stanowiący wzór jego podpisu (nr zgłoszenia: Z. 440207). Zgłoszono go dla usług w klasach: 41: publikowanie książek, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i 45: badania prawne.

Natomiast w dniu 19.02.2016 r. niejaki Rajmund Olszewski zgłosił do Urzędu Patentowego słowny znak towarowy „Lech Wałęsa TW Bolek” dla klasy 35: relacje publiczne.

Ciekawe czy Urząd Patentowy udzieli prawa ochronnego na podpis Lecha Wałęsy oraz jak odniesienie się do znaku „Lech Wałęsa TW Bolek”?

znaki towarowe

Nowe zasady rejestracji znaków towarowych

5 maja 2016

System badawczy przechodzi do historii

Polska była do tej pory jednym z niewielu państw europejskich stosujących system badawczy w zakresie rejestracji znaków towarowych. W postępowaniu o rejestrację znaku towarowego Urząd Patentowy badał nie tylko istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji, ale ustalał także, czy zgłoszony znak nie pozostaje w kolizji z już chronionymi lub zgłoszonymi wcześniej do rejestracji oznaczeniami. Ustalenie zatem, że zgłoszony znak jest identyczny lub podobny do oznaczenia już zarejestrowanego (lub zgłoszonego wcześniej)  dla towarów identycznych lub podobnych, prowadziło do odmowy udzielenia ochrony.

Stan ten zmienił się w dniu 15.04.2015 r., kiedy weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Prawo Własności Przemysłowej z dnia 11 września 2015 r.

Na mocy tej ustawy, system badawczy został zastąpiony systemem rejestracyjnym  (zwanym także sprzeciwowym), który obowiązuje w większości krajów Europy, a także w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dawniej Urząd ds. Harmonizacji i Regulacji Rynku Wewnętrznego), odpowiedzialnym za rejestrację znaków wspólnotowych.

Badanie kolizji z innymi oznaczeniami tylko w ramach sprzeciwu

Według nowych regulacji, Urząd Patentowy z urzędu ma obowiązek badać jedynie bezwzględne  przeszkody rejestracji (np. zdolność odróżniającą znaku, sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, zawieranie symboli Rzeczpospolitej lub obcych państw, etc.). W terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia znaku towarowego, Urząd Patentowy ujawni w Biuletynie Urzędu Patentowego informacje o tym znaku towarowym, dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług. Dzięki takiemu ujawnieniu osoby trzecie będą mogły zgłaszać do Urzędu Patentowego swoje uwagi na temat istnienia bezwzględnych przeszkód rejestracji. Jeżeli Urząd Patentowy takich przeszkód nie stwierdzi, ogłosi w Biuletynie Urzędu Patentowego o dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego. Od tego czasu osoby uprawnione do wcześniejszych znaków towarowych identycznych lub podobnych do zgłoszonego oznaczenia będą miały trzy miesiące na zgłoszenie ewentualnych sprzeciwów wobec rejestracji tego oznaczenia. Po bezskutecznym upływie terminu do złożenia sprzeciwu – Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Zgłoszenie sprzeciwu otwiera badanie jego zasadności przez Urząd. Zgłaszający oznaczenie i właściciel wcześniejszego znaku będą mogli także rozstrzygnąć spór w sposób ugodowy. Zawarcie ugody powinno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od poinformowania zgłaszającego nowy znak o wniesieniu sprzeciwu, na zgodny wniosek obu stron termin ten może zostać wydłużony do sześciu miesięcy. W przypadku braku porozumienia Urząd Patentowy będzie musiał rozstrzygnąć zasadność sprzeciwu i odmówić, bądź udzielić rejestracji.

Listy zgody pozwolą na rejestrację oznaczeń podobnych

Ułatwieniem dla zgłaszających znaki towarowe wprowadzonym do prawa własności przemysłowej jest także możliwość przedstawienia Urzędowi Patentowemu tzw. listu zgody, w ramach którego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego (potencjalnie kolizyjnego) wyrazi pisemną zgodę na udzielenie prawa ochronnego na znak późniejszy. Dotychczas Urząd Patentowy odmawiał rejestracji identycznego lub podobnego znaku towarowego, nawet na rzecz podmiotu działającego w tej samej grupie kapitałowej, który zgłoszenia dokonywał za zgodą uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego. Listy zgody zostały wprowadzone do prawa własności przemysłowej z dniem 1 grudnia 2015 r. Zgoda taka musi być udzielona w formie pisemnej i obejmować zarówno zarejestrowanie oznaczenia, jak i możliwość używania go w obrocie. Od grudnia Urząd Patentowy nie może więc odmówić udzielania prawa z rejestracji znaku towarowego, jeżeli zgłaszający dysponuje zgodą właściciela znaku wcześniejszego.

W ramach nowej procedury, w przypadku gdy właściciel znaku wcześniejszego bądź uprawniony z prawa osobistego lub majątkowego udzieli zgłaszającemu pisemnej zgody na rejestrację oznaczenia późniejszego, a następnie wniesie sprzeciw wobec tej rejestracji, sprzeciw zostanie oddalony przez Urząd Patentowy.

Rejestracja szybciej…

Zmiana systemu udzielania ochrony znakom towarowym doprowadzi do skrócenia procedury i przyspieszenia uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Dziś trwa ona średnio 12 miesięcy, czas ten wynika jednak przede wszystkim z konieczności badania przez Urząd kolizji ze znakami wcześniejszymi. Zlikwidowanie tego wymogu doprowadzi zatem w sposób oczywisty do znacznego przyspieszenia uzyskania rejestracji.

… ale uprawnieni do starszych znaków muszą  być szczególnie czujni

Nowe przepisy przynoszą jednak pewne zagrożenia dla właścicieli już zgłoszonych/zarejestrowanych znaków. Od chwili wprowadzenia nowych przepisów muszą oni  czuwać nad tym, aby Urząd Patentowy nie zarejestrował oznaczenia, które jest na tyle podobne do ich znaku, że może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Co istotne, Urząd Patentowy nie ma obowiązku zawiadamiać właścicieli znaków wcześniejszych o dokonaniu zgłoszenia znaku identycznego lub podobnego do znaku wcześniejszego. Będą oni musieli prowadzić własny monitoring zgłoszeń znaków towarowych i w razie potrzeby reagować, aby nie dopuścić do rejestracji znaku kolizyjnego.

Aneta Pankowska,  Elżbieta Delert

własność przemysłowa znaki towarowe

Radca prawny i adwokat przed UPRP

11 stycznia 2016

Od 30.11.2015 r. radcy prawni i adwokaci mogą występować jako pełnomocnicy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP.

Dzięki zmianie wprowadzonej do Prawa własności przemysłowej ustawą z dnia 05.08.2015 r., o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, od 30.11.2015 r. zarówno radcowie prawni, jak i adwokaci mogą być pełnomocnikami stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP. Ustawa nie wprowadza w tym zakresie żadnych przepisów przejściowych, w związku z czym, radcowie prawni i adwokaci mogą być samodzielnymi pełnomocnikami stron także w postępowaniach wszczętych przed dniem 30.11.2015 r.

Radcowie prawni i adwokaci mogą jednak być pełnomocnikami stron przed UPRP jedynie w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. W pozostałych sprawach, związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych pełnomocnikiem strony nadal pozostaje rzecznik patentowy.

Nowa konstrukcja przepisu oczywiście nie wyklucza możliwości współdziałania radcy prawnego bądź adwokata z rzecznikiem patentowym w sprawach dotyczących znaków towarowych, jednak pozwala kancelariom nie współpracującym z rzecznikami patentowymi rozszerzyć zakres oferowanych usług o usługi związane z ochroną znaków towarowych.

Ustawa, oprócz zmian dotyczących zasad reprezentacji przed UPRP wprowadza także zmiany w ustawie o rzecznikach patentowych. Obowiązkiem UPRP jest prowadzenie aktualnej listy rzeczników patentowych, która ma być udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej UPRP. Ustawa wprowadza także szczegółowy katalog zwolnień od obowiązku odbywania aplikacji rzeczniowskiej oraz zmiany w zakresie przebiegu samej aplikacji.